1 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Белорусский национальный технический университет Кафедра «Профессиональное обучение и педагогика» Е. П. Гончарова ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ Пособие для студентов инженерно-педагогических специальностей Рекомендовано учебно-методическим объединением по профессионально-техническому обучению Минск БНТУ 2016 2 УДК 347.77/.78:005(075.8) ББК 67.404.3я7 Г65 Рецензенты: ректор учреждения образования «Минский государственный высший радиотехнический колледж», кандидат педагогических наук, доцент С. Н. Анкуда (кафедра психолого-педагогических дисциплин); доцент кафедры педагогики Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка, кандидат педагогических наук, доцент Н. В. Самусева Гончарова, Е. П. Основы управления интеллектуальной собственностью : пособие для студентов инженерно-педагогических специальностей / Е. П. Гон- чарова. – Минск : БНТУ, 2016. – 64 с. ISBN 978-985-550-504-5. Пособие составлено на основании материала лекционного курса по дис- циплине «Основы управления интеллектуальной собственностью». УДК 347.77/.78:005(075.8) ББК 67.404.3я7 ISBN 978-985-550-504-5 © Гончарова Е. П., 2016 © Белорусский национальный технический университет, 2016 Г65 3 ОГЛАВЛЕНИЕ ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ................................................................................ 5 1.1. Понятие интеллектуальной собственности .............................. 5 1.2. Социальный аспект интеллектуальной собственности ........... 6 1.3. Обеспечение прав интеллектуальной собственности ............. 7 ТЕМА 2. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА ..................... 8 2.1. Авторское право .......................................................................... 8 2.2. Смежные права ......................................................................... 15 ТЕМА 3. ПРАВО ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ .......... 16 3.1. Патентное право ....................................................................... 16 3.1.1. Объекты патентного права ............................................. 16 3.1.2. Субъекты патентного права ........................................... 19 3.2. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, их товаров, работ и услуг ................................................ 25 3.2.1. Фирменные наименования ............................................. 25 3.2.2. Товарные знаки и знаки обслуживания ......................... 26 3.2.3. Географические указания ............................................... 31 3.3. Охрана нераскрытой информации .......................................... 33 ТЕМА 4. ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ...................................................... 35 4.1. Патентная информация и документация ................................ 35 4.2. Патентные исследования ......................................................... 39 ТЕМА 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБОРОТЕ .................................................... 40 5.1. Оценка рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности .................................................................................. 40 5.2. Распоряжение правами на объекты интеллектуальной собственности .................................................................................. 44 ТЕМА 6. ИНФРАСТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ............................................................................. 47 6.1. Система государственного управления интеллектуальной собственностью в Республике Беларусь. Национальный центр интеллектуальной собственности .................................................. 47 4 6.2. Патентный поверенный и его функции .................................. 49 6.3. Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами ...................................................................... 49 ТЕМА 7. ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ............................................................................. 50 7.1. Досудебное урегулирование споров по вопросам охраны объектов интеллектуальной собственности .................................. 50 7.2. Судебное рассмотрение споров, связанных с объектами интеллектуальной собственности .................................................. 52 ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ .................................. 55 8.1. Всемирная организация интеллектуальной собственности и ее функции .......................................................... 55 8.2. Международные соглашения в области охраны авторских и смежных прав ............................................................. 56 8.3. Международные соглашения в области охраны прав промышленной собственности ....................................................... 58 8.4. Региональные патентные системы .......................................... 60 ЛИТЕРАТУРА ........................................................................................ 62 5 ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 1.1. Понятие интеллектуальной собственности Интеллектуальная собственность определяется как закрепленные законом права на результаты интеллектуальной деятельности в про- мышленной, научной, литературной и художественной областях и в объективном понимании представляет собой совокупность норм, которыми регулируются отношения, связанные с созданием и исполь- зованием результатов интеллектуальной творческой деятельности и средств индивидуализации участников гражданского оборота. В субъ- ективном понимании интеллектуальная собственность – это совокуп- ность правомочий как личного, так и имущественного характера, при- надлежащих авторам творческих достижений, патентообладателям или лицам, осуществившим регистрацию средств индивидуализации, их наследникам и иным правопреемникам. В условиях социалистического способа производства исключи- тельные права утратили функции институтов рыночной экономики, поэтому и сам термин «исключительные права» в советском законо- дательстве не использовался. В конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллек- туальной собственности (ВОИС), определено, что интеллектуальная собственность включает права, относящиеся : – к литературным, художественным и научным произведениям; – исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; – изобретениям во всех областях человеческой деятельности; – научным открытиям; – промышленным образцам; – товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наимено- ваниям и коммерческим обозначениям; – защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной дея- тельности в производственной, научной, литературной и художест- венной областях. Исторически сложились две самостоятельные составляющие ин- теллектуальной собственности: 6 1) авторское право и смежные права; 2) право промышленной собственности. Объектами авторского права и смежных прав являются произве- дения науки (в том числе компьютерные программы и базы данных), литературы, искусства, а также исполнения, фонограммы и пере- дачи вещательных организаций. К объектам права промышленной собственности относятся все остальные охраняемые результаты интеллектуальной деятельно- сти и средства индивидуализации товаров и услуг [1]. 1.2. Социальный аспект интеллектуальной собственности Современное общество принято называть информационным, а уве- личение потоков информации – это результат активизации интел- лектуальной деятельности человека. По мере развития цивилизации управление интеллектуальной собственностью становится все более значимым. Экономическое значение интеллектуальной собственности. Ре- зультаты интеллектуальной деятельности человека в современном обществе становятся непосредственной производительной силой на- ряду с традиционными факторами производства. Об этом наглядно свидетельствует статистика: за прошедшие три десятилетия доля ин- теллектуальной собственности в стоимости промышленной продук- ции увеличилась в среднем в 15 раз. Глобализация мировой экономики является реалией сегодняшнего дня, при этом происходит не столько увеличение объемов мировой торговли, сколько изменение ее структуры: если в 1976 г. доля высо- котехнологичных товаров, производимых в мире, составляла при- мерно пятую часть от общего количества, то уже через 20 лет доли традиционных товаров и товаров, созданных с использованием вы- соких технологий, практически сравнялись. Наглядным показателем возрастающего международного значе- ния охраны интеллектуальной собственности является статистика выдачи патентов: если в 1987 г. во всем мире их было выдано при- мерно 1,5 млн, то в 1994 г. этот показатель составил почти 2,5 млн, а в 2005 г. – примерно 2,9 млн [1]. Общественное значение интеллектуальной собственности. Пра- вовая охрана результатов интеллектуальной деятельности позволяет 7 обществу морально и материально способствовать активизации даль- нейшего творчества авторов. Результаты интеллектуальной деятельно- сти повышают уровень материальной и духовной культуры общества, а следовательно, способствуют развитию цивилизации в целом. 1.3. Обеспечение прав интеллектуальной собственности Исторический аспект охраны прав интеллектуальной собст- венности. Проблема правовой охраны интеллектуальной собствен- ности уходит корнями в глубь веков. После изобретения Й. Гуттен- бергом печатной технологии в 1440 г. во многих странах Европы воз- никла полиграфическая промышленность. Обычным явлением стала массовая перепечатка уже изданных книг. Тех, кто перепечатывал книги, стали называть пиратами, флибустьерами и т. д., а перепечат- ка уже изданных книг считалась разбоем, грабежом и воровством. Перепечатники реализовывали свою продукцию по более низким ценам, чем у издателя. Для защиты своих экономических интересов издатели стали об- ращаться к государству. В результате в странах, где полиграфиче- ская промышленность достигла высокого уровня, стала появляться правовая охрана интересов издателей. Первым законодательным ак- том стал Указ о патентах Венецианской республики 1474 г. Однако еще в 1469 г. некий Де Спира получил привилегию на книгопечата- ние, которое повторяло изобретение Й. Гуттенберга 1440 г. Таким образом, пиратство результатов интеллектуальной деятель- ности стало причиной и следствием возникновения системы ее охра- ны. Первый патент, или привилегия на книгу, выдан дожем Венеци- анской республики 3 января 1491 г. Петру из Равенны – автору кни- ги «Phoenix». Привилегия разрешала печатать книги только одному издателю и запрещала перепечатывать и продавать книги другим лицам. В случае нарушения запрета были предусмотрены следую- щие наказания: 1) конфискация всех экземпляров книги; 2) штраф за каждый экземпляр книги [2]. Современная модель охраны прав интеллектуальной собствен- ности. Модель борьбы с нарушениями прав интеллектуальной соб- ственности, выработанная Венецианской республикой, в основном сохранилась до настоящего времени. В любом современном законо- 8 дательстве по охране интеллектуальной собственности содержатся все вышеназванные элементы: а) запрещение использовать охраняемые объекты без разрешения; б) конфискация товаров, в которых воплощены объекты; в) наказания за неразрешенное использование объектов интеллек- туальной собственности. Несмотря на более чем 500-летнее существование такой модели охраны, ее эффективность оказалась низкой. Массовые нарушения прав интеллектуальной собственности, которые стали называть пи- ратством, не только не удалось ликвидировать, но и не удается су- щественным образом сократить [2]. Действующая модель охраны прав интеллектуальной собствен- ности считается единственно возможной как на национальном, так и на международном уровне. Международные организации, прежде всего ВОИС, обязывают все страны вести жесткую борьбу с любыми нарушениями прав интеллектуальной собственности. Однако при этом игнорируется то важнейшее обстоятельство, что нарушения прав интеллектуальной собственности прежде всего имеют экономиче- ские причины. Многие нарушения прав интеллектуальной собственности вызыва- ются ценовой политикой правообладателей. Правообладатели, являясь монополистами, следуют выбранной системе ценообразования и за- вышают цены на товары, в которых воплощены те или иные объекты интеллектуальной собственности, тем самым косвенно инициируя пи- ратство в данной сфере. С появлением и стремительным развитием в обществе информационно-коммуникационных технологий вопрос о защите прав интеллектуальной собственности стоит особенно остро. ТЕМА 2. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 2.1. Авторское право Понятие авторского права. Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся резуль- татом творческой деятельности, независимо от назначения и досто- инства произведения, а также способа его выражения [1]. Для того чтобы охраняться авторским правом, произведение долж- но быть выражено в какой-либо объективной форме. Очевидно, что 9 произведение изначально возникает в сознании автора в виде творче- ского замысла. До того момента, как произведение не станет суще- ствовать вне сознания автора, не станет самостоятельным явлением объективной реальности, нет необходимости законодательно уста- навливать правовую связь между автором и его произведением. Если произведение не может быть использовано другими лицами, нет пред- мета правового регулирования для норм авторского права. Для возникновения правовых отношений необходимо существо- вание произведения в форме, которая отделена от личности автора и приобрела самостоятельное бытие. Произведение может сущест- вовать в следующих формах: – устной (публичное произнесение, исполнение, демонстрация и т. д.); – письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т. д.); – звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и т. д.); – изображения (рисунок, картина, план, эскиз, чертеж, кино-, те- ле-, видео- или фотокадр и т. д.); – объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, соору- жение и т. д.); – других формах. Не всякая объективно существующая работа охраняется автор- ским правом. Авторское право распространяется только на работы, являющиеся результатом творческой деятельности. Творческой деятельностью признают самостоятельную интел- лектуальную деятельность лица, направленную на создание образа будущего произведения и воплощение его в какой-либо объективной форме [1]. Произведения, охраняемые авторским правом. Перечень объек- тов авторского права обозначен в Законе «Об авторском праве и смеж- ных правах» и Гражданском кодексе Республики Беларусь. К произведениям, охраняемым авторским правом, относятся: – литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.); – драматические и музыкально-драматические произведения, про- изведения хореографии и пантомимы и другие сценарные произве- дения; – музыкальные произведения с текстом и без него; 10 – аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы, диа- фильмы и другие кино- и телепроизведения); – произведения скульптуры, живописи, графики, литографии и дру- гие произведения изобразительного искусства; – произведения прикладного искусства; – произведения архитектуры, градостроительства и садово-парко- вого искусства; – фотографические произведения и произведения, полученные спо- собами, аналогичными фотографии; – карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведе- ния, относящиеся к географии, топографии и другим наукам; – компьютерные программы; – иные произведения. Самостоятельными разновидностями объектов авторского права являются производные и составные произведения. Производные произведения: аннотации, переводы, обзоры, обработ- ки, рефераты, резюме, инсценировки, музыкальные аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства. Авторское право переводчиков и авторов иных производных про- изведений имеет зависимый характер: автор производного произве- дения может осуществлять свое авторское право только в том слу- чае, если использование его произведения не влечет нарушения прав автора произведения, положенного в основу производного произве- дения. Авторское право переводчика и авторов других производных произведений не препятствует иным лицам осуществлять свои пе- реводы и переработки тех же произведений [1]. Составные произведения: сборники (энциклопедии, антологии, словари, базы данных) и иные произведения, в которых расположение и/или подбор материалов являются результатом творческого труда. Для вступления в силу авторского права не требуется соблюдения каких-либо формальностей. Охрана произведений авторским пра- вом возникает в силу факта их создания. Используемый для опове- щения об исключительных авторских правах знак охраны авторско- го права (знак копирайта) и состоящий из трех элементов – латин- ской буквы «с» в окружности, имени (наименования) обладателя исключительных имущественных прав и года первого опубликова- ния произведения – выполняет сугубо информационную функцию. Факт отсутствия на экземпляре произведения знака охраны автор- 11 ского права не означает, что данное произведение не охраняется ав- торским правом [1]. Произведения, не являющиеся объектами авторского права. За- конодательно выделяются несколько категорий произведений, кото- рые выведены из сферы действия авторского права. К произведени- ям, которые не охраняются авторским правом, относятся: – произведения народного творчества, авторство которых устано- вить не представляется возможным; – официальные документы (законы, судебные решения, иные текс- ты законодательного, административного и судебного характера), а также их официальные переводы; – государственные символы и знаки (герб, флаг, гимн, ордена, денежные и иные знаки). Авторское право также не распространяется на идеи, процессы, системы, методы функционирования, концепции, принципы, откры- тия или просто информацию как таковые, включая те случаи, когда они отображены, объяснены или воплощены в произведении. Авторы произведений. Соавторство. Автором произведения при- знается физическое лицо, творческим трудом которого создано про- изведение. Если произведение создано несколькими лицами, такие лица признаются соавторами. Соавторство – это правовые отноше- ния, возникающие в силу факта совместного создания произведения несколькими лицами. Законодательно определяются два условия возникновения соав- торства: а) произведение должно быть создано совместным трудом двух или более лиц; б) труд всех участвующих в создании произведения лиц должен носить творческий характер. Различаются два вида соавторства – раздельное и нераздельное. Раздельное соавторство возникает в том случае, если каждая часть коллективного произведения имеет самостоятельное значение и конк- ретного автора (авторов); каждый из соавторов имеет право исполь- зовать созданную им часть произведения по своему усмотрению (если не присутствует иное соглашение между соавторами). Нераздельное соавторство имеет место тогда, когда произведе- ние, созданное двумя или более соавторами, либо представляет со- бой единое целое, либо невозможно выделить вклад конкретного со- 12 автора в коллективное произведение. По этой причине авторское право на коллективное произведение, созданное в нераздельном со- авторстве, осуществляют все соавторы совместно (ни один из соав- торов не имеет права запретить использование произведения; ис- ключение составляют особые случаи). Служебные произведения. Законодательно служебное произве- дение определяется как произведение, созданное в порядке выпол- нения служебного задания или служебных обязанностей. Понятие служебных обязанностей предполагает наличие двух сто- рон – нанимателя и работника. Наниматель – это юридическое или физическое лицо, которому законодательством предоставлено право заключения и прекращения трудового договора с работником. Глав- ным основанием для признания объекта авторского права служебным является то, что его создание входит в служебные обязанности работ- ника. Служебные произведения законодательно имеют особый пра- вовой статус. Личные неимущественные права на произведение, со- зданное в порядке выполнения служебного задания или служебных обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору. Иму- щественные права на служебное произведение принадлежат нанима- телю, если договором между ним и автором не предусмотрено иное. Наниматель и автор в трудовом договоре (контракте) могут уста- новить, что имущественные права на служебное произведение в пол- ном объеме возникают у автора. В этом случае правовой режим слу- жебного произведения не будет отличаться от правового режима про- изведения, созданного вне рамок трудовых отношений. Если нани- матель проявит интерес к использованию такого произведения, он обязан заключить авторский договор с работником. В этом докумен- те будет прописан порядок разделения имущественных прав между нанимателем и работником [1]. Содержание авторского права. Авторам произведений науки, ли- тературы, искусства принадлежат личные неимущественные и иму- щественные авторские права. Личные неимущественные авторские права тесно связаны с лич- ностью автора. Личное неимущественное право автора базируется на непередаваемости и неотчуждаемости. Непередаваемость личных неимущественных прав подразумевает невозможность их передачи на ограниченный период времени; неотчуждаемость понимается как невозможность полной и безвозвратной передачи другому лицу. 13 Личные неимущественные права автора имеют нетоварный харак- тер, т. е. не связаны с получением каких-либо материальных благ, и сохраняются за автором даже в случае уступки исключитель- ных имущественных прав. Личные неимущественные права авторов включают: право авторства; право на имя; право на защиту репутации; право на обнародование; право на отзыв. Личные имущественные авторские права. Личное имуществен- ное право автора состоит в том, что он обладает исключительным правом правомерного использования объекта интеллектуальной соб- ственности в любой форме и любым способом. Автору в отношении его произведения или иному обладателю авторских прав принадле- жит исключительное право осуществлять или разрешать осуществ- лять следующие действия: – воспроизведение произведения; – распространение оригинала или экземпляров произведения по- средством продажи или иной передачи права собственности; – прокат оригиналов или экземпляров компьютерных программ, баз данных, аудиовизуальных произведений, нотных текстов музыкальных произведений и произведений, воплощенных в фонограммах; – импорт экземпляров произведения, включая экземпляры, изготов- ленные с разрешения автора или иного обладателя авторских прав; – публичный показ оригинала или экземпляра произведения; – публичное исполнение произведения; – передачу произведения в эфир; – иное сообщение произведения для всеобщего сведения; – перевод произведения на другой язык; – переделку или иную переработку произведения. Публичным исполнением (показом) является исполнение (показ) произведения посредством декламации, игры, танца или каким-либо иным образом, в том числе с помощью технических средств (в отно- шении аудиовизуального произведения – показ кадров в их после- довательности с сопровождением звуком) в местах, где присутству- ют или могут присутствовать лица, не принадлежащие к обычному кругу семьи или к близким знакомым семьи. 14 К публичному исполнению относятся все виды театральных по- становок, концерты, цирковые представления, исполнение музыкаль- ных произведений на дискотеках, в клубах, барах, кафе, ресторанах и иных общественных местах. К публичному исполнению также от- носится демонстрация аудиовизуальных произведений в кинотеат- рах, видеосалонах и иных общественных местах. Передача в эфир определяется как сообщение произведения для всеобщего сведения посредством беспроволочной передачи, включая передачу через спутник. Данное авторское правомочие представляет особое значение, поскольку предполагает доведение произведения до сведения наиболее широкой аудитории. При этом не имеет зна- чения, какое количество лиц фактически воспринимали переданное в эфир произведение: объектом права является сама возможность вос- принимать произведение с эфира [1]. Срок охраны авторского права. Закон гласит, что право автор- ства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно. При жизни автор самостоятельно осуществляет и защища- ет свои личные неимущественные права. После смерти автора за- щиту его личных неимущественных прав осуществляют наследни- ки, а при отсутствии наследников – специально уполномоченный государственный орган. Эти функции возложены на Государствен- ный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь. Согласно законодательству Республики Беларусь имущественные авторские права действуют в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. Срок действия имущественных авторских прав в каждой стране имеет свою законодательную базу и может отли- чаться от других стран. Существуют особенности в отношении по- рядка исчисления срока действия имущественных прав в отноше- нии произведения, выпущенного в свет анонимно или под псевдо- нимом. Срок охраны анонимного произведения (или произведения, выпущенного под псевдонимом) составляет 50 лет с момента пер- вого правомерного опубликования произведения. Если в течение указанного срока автор анонимного произведения или произведения под псевдонимом раскроет свою личность или его личность не будет далее оставлять сомнений, то срок действия имущественных прав определяется в соответствии с общими прави- лами исходя из продолжительности жизни автора. 15 Имущественные права на произведение, созданное в соавторстве, действуют в течение всей жизни и 50 лет после смерти последнего автора, пережившего других соавторов. Для удобства исчисления все сроки охраны начинаются с 1 января года, следующего за годом, в ко- тором имел место юридический факт, являющийся основанием для начала течения срока (смерть автора, опубликование, доведение до всеобщего сведения или создание произведения) [1]. Имущественные авторские права переходят по наследству на срок действия авторского права. Закон определяет, что наследники могут распоряжаться произведением совместно и только по взаим- ному согласию. Взаимоотношения наследников в вопросах исполь- зования произведения аналогичны взаимоотношениям соавторов при нераздельном соавторстве. Однако в случае возникающих меж- ду наследниками споров закон не предусматривает механизма их разрешения. Право наследников на получение авторского вознаграждения яв- ляется долевым. Доли каждого из наследников определяются на ос- новании завещания. Если завещание отсутствует, то доли наследни- ков определяются как равные (исключение составляют случаи, когда имеет место специальное соглашение между наследниками). 2.2. Смежные права Объекты смежных прав: исполнения, фонограммы, передачи организаций вещания. Смежные права как один из видов интеллек- туальной собственности появились гораздо позднее, чем авторское право. Впервые смежное право возникло в законодательном аспекте как результат требований защиты профессиональной деятельности исполнителей художественных произведений (актеров, музыкантов, певцов, танцоров). Нормы смежного права стали появляться в законодательствах от- дельных стран в первой половине XX века. Очевидно, что деятель- ность исполнителей художественных произведений носит творческий характер; нередко «сценическая судьба» произведения целиком за- висит от того, в чьи «исполнительские руки» оно попадет. Мировая культура знает немало примеров, когда в памяти зрителей и слуша- телей остается образ талантливого исполнителя вне зависимости от произведений, которые он воплотил на сцене. 16 Если раньше исполнение могло осуществляться только с помощью «живого звука», то с появлением радио, телевидения, сети Интернет возникли новые технические возможности записи и тиражирования исполнений на различных носителях. Возможность «размножения» в огромных количествах результатов творческой деятельности ис- полнителей стала причиной новой проблемы, связанной с противо- стоянием контрафактной продукции. В 1961 г. в Риме была подписана Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещатель- ных организаций, которая унифицировала законодательные подходы в охране смежных прав. ТЕМА 3. ПРАВО ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3.1. Патентное право 3.1.1. Объекты патентного права Понятие изобретения. Объекты изобретения. Условия патен- тоспособности изобретения. Объектами изобретения являются: 1) устройство; 2) способ; 3) вещество; 4) биотехнологический продукт; 5) применение устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта по новому назначению. На изобретение может быть выдан патент, если оно одновременно: – является новым; – имеет изобретательский уровень; – промышленно применимо. Изобретение считается новым, если оно не является частью уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. К изоб- ретениям предъявляется требование мировой новизны. Существуют три способа раскрытия сведений об изобретении: опубликование в письменной или иной осязаемой форме, устное описание и рас- крытие через использование. 17 Не считаются изобретениями: – открытия, а также научные теории и математические методы; – решения, касающиеся только внешнего вида изделия и направ- ленные на удовлетворение эстетических потребностей; – планы, правила и методы интеллектуальной деятельности, про- ведения игр или осуществления деловой деятельности, а также ал- горитмы и программы для электронно-вычислительных машин (до- говор ВОИС по авторскому праву 1996 г.); – простое представление информации. Полезные модели. Понятие и условия патентоспособности. Полезная модель – это техническое решение. Сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности су- щественных признаков, достаточных для достижения обеспечивае- мого при помощи полезной модели технического результата [1]. По- лезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее суще- ственных признаков не является частью уровня техники. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохра- нении и других сферах деятельности. Не признаются полезными моделями: – решения, касающиеся только внешнего вида изделия и направ- ленные на удовлетворение эстетических потребностей; – решения, противоречащие общественным интересам, принци- пам гуманности и морали. Промышленные образцы. Понятие и условия патентоспособ- ности. На практике в качестве промышленных образцов чаще всего защищается дизайн моделей одежды и обуви, бытовой техники, оформление вино-водочной продукции и ряда других товаров. Многие из дизайнерских решений, определяющих внешний вид изделия, являются произведениями прикладного искусства и в этом качестве охраняются авторским правом. Однако традиционная для авторского права автоматическая охрана результата творческой дея- тельности в меньшей степени устраивает производителя. Традиционно промышленные образцы подразделяют на объем- ные (модели), плоскостные (рисунки) и их сочетания. 18 Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он отвечает двум условиям: 1) является новым; 2) является оригинальным. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают твор- ческий характер особенностей изделия. Не признаются промышленными образцами: – решения, обусловленные исключительно технической функци- ей изделия; – решения, противоречащие общественным интересам, принци- пам гуманности и морали; – объекты архитектуры (в том числе промышленные, гидротех- нические и другие стационарные сооружения), кроме малых архи- тектурных форм; – печатная продукция как таковая; – объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпу- чих и им подобных веществ [1]. Сорта растений. Понятие и условия патентоспособности. Селекционными достижениями могут быть сорта растений и поро- ды животных. В настоящее время законодательство Республики Бе- ларусь предусматривает охрану только сортов растений. Если интересующий человека результат получен не эволюцион- ным, а технологическим путем, с использованием достижений ген- ной инженерии, такой результат не является селекционным дости- жением, а должен охраняться как биотехнологический продукт – объект изобретения. Сорту растения предоставляется правовая охрана, если он обла- дает новизной, отличимостью, однородностью и стабильностью. Топологии интегральных микросхем. Понятие и условия предо- ставления охраны. Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на материальном носителе пространственно-гео- метрическое расположение совокупности элементов интегральной схемы и связей между ними. Объектом правовой охраны является сама топологическая схема, а не ее носитель. Правовая охрана распространяется только на ори- гинальную топологию, т. е. созданную в результате творческой дея- тельности автора. При этом топология признается оригинальной до тех пор, пока не доказано обратное. 19 Исключительное право на использование топологии действует в течение 10 лет. Началом срока его действия является либо дата первого использования топологии, либо дата регистрации тополо- гии в патентном органе (это зависит от того, какая из указанных дат более ранняя) [1]. 3.1.2. Субъекты патентного права Авторы объектов промышленной собственности. Автором изо- бретения, полезной модели, промышленного образца, сорта расте- ния признается физическое лицо, творческим трудом которого соз- дан объект. Если объект права промышленной собственности создан совме- стным творческим трудом нескольких граждан, то все они призна- ются авторами (т. е. соавторами). Порядок пользования правами на такой объект определяется соглашением между соавторами. Не при- знаются соавторами физические лица, не внесшие личного творче- ского вклада в создание любого объекта права промышленной соб- ственности, оказавшие автору или соавторам только техническую, организационную или материальную помощь либо только способст- вовавшие оформлению прав на соответствующий объект промыш- ленной собственности и его использование [1]. Патентообладатели. Патентообладателем является юридическое или физическое лицо, на имя которого зарегистрирован патент. Патен- тообладателем лицо может стать несколькими способами: получить патент, приобрести патент у другого лица или получить патент в по- рядке правопреемства. Поэтому основания для обладания патентом можно подразделить на первоначальные и производные [1]. Служебные объекты промышленной собственности. Основания признания объектов промышленной собственности слу- жебными. В законодательстве Республики Беларусь понятие «служеб- ные» применяется в отношении таких объектов права промышлен- ной собственности, как изобретения, полезные модели, промышлен- ные образцы, сорта растений. Изобретение, полезная модель, про- мышленный образец, сорт растений считаются служебными, если они относятся к области деятельности нанимателя при условии, что деятельность, которая привела к их созданию, относится к служеб- ным обязанностям работника; либо они созданы в связи с выполне- 20 нием работником конкретного задания, полученного от нанимателя, либо при их создании работником были использованы опыт или средства нанимателя. Права и обязанности работника и нанимателя при получении патентов на служебные объекты промышленной собственности. Право на получение патента на служебные изобретение, полезную модель и промышленный образец принадлежит нанимателю, если до- говором между ним и работником не предусмотрено иное. А патент на служебный сорт растения работодатель может получить только в том случае, если это предусмотрено договором. Если наниматель после подачи заявки утрачивает интерес к по- лучению патента либо к поддержанию патента в силе после его по- лучения, он должен своевременно предложить работнику, создавше- му служебный объект промышленной собственности, либо безвоз- мездную уступку права на получение патента (если патент еще не получен), либо безвозмездную уступку самого патента. Положение отводит работнику три месяца на то, чтобы согласиться с данным предложением; если работник этого не сделает, наниматель вправе отказаться от защиты объекта. Положение также предусматривает, что за автором служебного объ- екта промышленной собственности сохраняется преимущественное право на приобретение патента на объявленных условиях при уступке его нанимателем (или правопреемником нанимателя) третьим лицам, а также в случае ликвидации юридического лица. Прекращение трудо- вого договора не влияет на права и обязанности работника и нанимате- ля, возникающие в связи с созданием служебных изобретения, полез- ной модели, промышленного образца, сорта растения [1]. Вознаграждение авторов служебных объектов промышленной соб- ственности. Во всех случаях основанием для выплаты вознаграж- дения является заключаемый между нанимателем и работником до- говор. Вознаграждение за создание объектов промышленной собст- венности является единовременным и должно выплачиваться лицом, получившим патент, в размере не менее 10 базовых величин в тече- ние трех месяцев после выдачи патента. Вознаграждение за использование служебного объекта промыш- ленной собственности выплачивается нанимателем в размере не ме- нее 10 % от прибыли, приходящейся на данный объект промышлен- ной собственности, в том числе прибыли по лицензионным догово- 21 рам, остающейся после уплаты налогов и сборов, либо не менее 15 ба- зовых величин за каждый год использования. Вознаграждение и за создание, и за использование объекта промышленной собственно- сти максимальным размером не ограничивается. Патентование объектов промышленной собственности. Па- тент – это выдаваемый уполномоченным государственным органом документ, подтверждающий предоставление правовой охраны объ- екту промышленной собственности [1]. Патент выполняет три основные функции: 1) удостоверяет авторство; 2) удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели, про- мышленного образца, сорта растения; 3) удостоверяет исключительное право на их использование. Патент удостоверяет исключительное право патентообладателя в отношении соответствующего объекта права промышленной соб- ственности. Сроки действия патента: патент на изобретение действует в течение 20 лет, которые ис- числяются с даты подачи заявки в патентный орган. Если для при- менения средства, в котором использовано изобретение, требуется получение разрешения уполномоченного органа в соответствии с законодательством, срок действия патента на это изобретение про- длевается патентным органом по ходатайству патентообладателя не более чем на пять лет; патент на полезную модель действует в течение пяти лет с воз- можным продлением этого срока патентным органом по ходатай- ству патентообладателя, но не более чем на три года; патент на промышленный образец действует в течение 10 лет с возможным продлением этого срока патентным органом по хода- тайству патентообладателя, но не более чем на пять лет; патент на сорт растения действует в течение 25 лет с даты ре- гистрации сорта в Реестре охраняемых сортов. Понятие и виды приоритета. Приоритет – это преимущественное право на получение патента, признаваемое за лицом, первым заявившим о созданном объекте про- мышленной собственности [1]. Понятие приоритета является ключе- вым для патентного права. По общему правилу, приоритет опреде- ляется по дате подачи заявки на получение патента. 22 Кроме того, приоритет может быть определен на основании норм Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Дан- ный приоритет называется конвенционным. Суть конвенционного приоритета состоит в том, что любой заявитель, надлежащим обра- зом подавший заявку на получение патента в одном из государств, участвующих в Парижской конвенции, вправе в течение определен- ного конвенцией срока подать заявки в любых других государствах- участниках конвенции с сохранением в качестве даты приоритета даты подачи самой первой заявки. В отношении изобретений и по- лезных моделей этот срок составляет 12 месяцев, в отношении про- мышленных образцов – шесть месяцев. Установление приоритета выполняет несколько функций. Во-пер- вых, на основании даты приоритета определяется новизна изобре- тения, полезной модели, промышленного образца, сорта растения. Во-вторых, дата приоритета является началом срока действия вы- данного патента. В-третьих, с учетом даты приоритета устанавлива- ется право преждепользования. Содержание прав патентообладателей. За обладателем патента признается исключительное право на использование запатентован- ного объекта. Формула изобретения (полезной модели) – это логи- ческое описание изобретения (полезной модели) совокупностью всех их существенных признаков [1]. Формула выполняет одновре- менно две функции: техническую и правовую. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на сорт рас- тения, определяется официальным описанием сорта, зарегистриро- ванным в Реестре охраняемых сортов. Системы патентования. Первой возникла явочная система выдачи патентов, характери- зуемая тем, что патент выдается без квалификации заявленных тех- нических решений на критерии патентоспособности. Полная про- верка патентоспособности, условия которой сформулированы в за- конодательстве, относится к компетенции суда, который проводит такую проверку в случае возникновения спора. Система явочной процедуры выдачи патентов в настоящее время существует в таких странах, как Франция, Италия, Испания и др. Явочная система име- ет неоспоримое преимущество, которое состоит в возможности по- лучить патент после проведения формальной экспертизы заявки, занимающей всего один–два месяца. 23 Однако явочная система выдачи патентов имеет очевидный недо- статок, который состоит в том, что лицо, желающее использовать запатентованное изобретение, не может быть до конца уверено в том, что приобретаемый патент не будет в последующем признан недей- ствительным. Проверочная система выдачи патентов состоит в том, что па- тентным органом проводится оценка формальных и сущностных признаков технического решения, исходя из сформулированных в законодательстве критериев патентоспособности. Проверочная сис- тема выдачи патентов существует в США, Канаде, скандинавских странах. Объем и глубина проверки могут отличаться в разных гос- ударствах, применяющих проверочную систему. Однако наряду с достоинствами и эта система не лишена недостатков, среди кото- рых обычно называют большую продолжительность и высокую стоимость экспертизы [1]. Процедура с отсроченной экспертизой заявок предполагает обя- зательную публикацию материалов заявки. Ее суть состоит в том, что исследование патентоспособности заявленного технического решения откладывается на установленный законодательством срок, который предоставляется заявителю для более обстоятельного изу- чения вопроса о целесообразности проведения экспертизы заявки по существу. Подобная система действует в Великобритании, ФРГ, большинстве постсоветских государств, включая Республику Бела- русь. Публикация заявки на изобретение в рамках системы отсро- ченной экспертизы преследует несколько целей, основными из ко- торых являются ознакомление всех заинтересованных с уровнем техники, а также критическая оценка заявленного решения. Процедура выдачи патентов. При выдаче патентов на разные объ- екты промышленной собственности в Республике Беларусь исполь- зуются разные принципы. Выдача патентов на изобретения осуще- ствляется по системе с отсроченной экспертизой заявки. Патенты на полезные модели и промышленные образцы выдаются по явочной процедуре. Выдача патентов на сорта растений осуществляется по проверочной процедуре. Прекращение действия патента. Действие любого патента огра- ничено установленными законом временными рамками. После окон- чания срока, на который выданы патент, изобретение, полезная мо- дель, промышленный образец, сорт растения, они становятся об- 24 щественным достоянием и могут свободно использоваться любым заинтересованным лицом. Действие патента может быть прекращено досрочно в следую- щих случаях: 1) если патентообладатель отказался от патента. Отказ от патен- та оформляется путем подачи патентообладателем заявления в па- тентный орган. В этом случае патент прекращает свое действие с момента публикации сообщения в официальном бюллетене па- тентного органа; 2) патентообладатель не уплатил ежегодную пошлину за поддер- жание патента в силе. Патентная пошлина за каждый год действия патента уплачивается в течение текущего оплаченного года дей- ствия этого патента; патентная пошлина может быть уплачена в те- чение шести месяцев со дня наступления очередного неоплаченного года действия патента, и в этом случае ее размер увеличивается на 50 %. Неуплата пошлины в течение указанных сроков влечет авто- матическое прекращение действия патента. Сведения о досрочном прекращении действия патента в связи с неуплатой ежегодной по- шлины публикуются в официальном бюллетене патентного органа; 3) если патент признан недействительным. Право преждепользования и право послепользования. Право преж- депользования – это право лица, которое до даты приоритета защи- щенного патентом объекта промышленной собственности незави- симо от его автора создало и добросовестно использовало тождест- венное решение или сделало для этого необходимые приготовления, использовать это решение независимо от патентообладателя без рас- ширения объема такого использования. Право преждепользования применяется в отношении изобретений, полезных моделей, промыш- ленных образцов. Право преждепользования возникает при одновременном нали- чии нескольких условий. Во-первых, тождественное решение долж- но быть получено другим лицом независимо от автора запатенто- ванного объекта. Во-вторых, тождественное решение должно быть применено лицом, претендующим на право преждепользования, либо по крайней мере это лицо должно сделать необходимые приго- товления к использованию (разработать образец, подготовить тех- нологическую документацию и т. п.). При этом такое использование или приготовление к использованию должно иметь место на терри- 25 тории Республики Беларусь. В-третьих, создание тождественного решения и его использование (приготовление к использованию) должны иметь место до даты приоритета защищенного патентом объекта промышленной собственности. Данное условие является объективной гарантией добросовестности лица, претендующего на право преждепользования. Право преждепользования носит безвозмездный характер. Право преждепользования не может быть передано другому лицу. В то же время это право переходит к новому владельцу в случае продажи предприятия как имущественного комплекса [1]. Право послепользования – это право лица, которое в период с мо- мента прекращения действия патента на изобретение, полезную мо- дель или промышленный образец и до его восстановления использова- ло защищенный патентом объект или сделало необходимые к этому приготовления, в дальнейшем использовать это решение без рас- ширения объема такого использования. Здесь имеются в виду слу- чаи прекращения действия патента в связи с неуплатой патентооб- ладателем ежегодной пошлины за поддержание патента в силе. В отношении права послепользования законодательство Респуб- лики Беларусь также устанавливает требование о нерасширении объема использования. Право преждепользования может быть пере- дано другому физическому или юридическому лицу только совме- стно с предприятием, на котором имело место использование тож- дественного решения или были сделаны необходимые к этому при- готовления [1]. 3.2. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, их товаров, работ и услуг 3.2.1. Фирменные наименования Согласно законодательству юридическое лицо, являющееся ком- мерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Фирменное наименование – это наименование, под которым ком- мерческая организация выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует ее среди других участников предприниматель- ской деятельности. В фирменном наименовании выделяют две части: корпус фирмы и добавление. 26 Корпус фирмы – обязательная часть фирменного наименования, в которой сообщается об организационно-правовой форме коммер- ческого юридического лица (открытое акционерное общество, част- ное унитарное предприятие, производственный кооператив и др.). Добавление – обязательная часть фирменного наименования, ко- торая позволяет отличить данную коммерческую организацию от других организаций. Примеры фирменных наименований: ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», ОАО «Гормолзавод № 2», СОАО «Коммунарка», СООО «Конте Спа», ООО «Конте Россия» и т. д. Фирменное наименование подлежит регистрации в Едином госу- дарственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред- принимателей, открытом для всеобщего ознакомления. Выбранное наименование подлежит обязательному предварительному согласо- ванию с органами Министерства юстиции. Коммерческая организация имеет исключительное право исполь- зовать фирменное наименование на товарах, их упаковке, в рекламе, вывесках, проспектах, счетах, печатных изданиях, официальных блан- ках и иной документации, связанной с деятельностью организации, а также при демонстрации товаров на выставках и ярмарках, прово- димых на территории Республики Беларусь. Незаконное использование фирменного наименования может по- влечь значительный ущерб деловой репутации юридического лица, привести к убыткам владельца фирменного наименования. Фирмен- ное наименование неотделимо от юридического лица, поэтому от- чуждение и переход права на фирменное наименование не допуска- ется, кроме случаев реорганизации юридического лица и отчужде- ния предприятия в целом [1]. Право на фирменное наименование действует бессрочно. Дей- ствие фирменного наименования прекращается с ликвидацией юри- дического лица или в случае переименования юридического лица. 3.2.2. Товарные знаки и знаки обслуживания Понятие товарного знака (знака обслуживания). Товарный знак (знак обслуживания) – это обозначение, способствующее отличию товаров или услуг одного лица от однородных товаров или услуг других лиц. Товарный знак используется для отличия товаров. Знак 27 обслуживания используется для отличия работ и услуг. Правовая база товарного знака и знака обслуживания одинакова. Функции товарного знака: – идентификационная – товарный знак обеспечивает отличие то- вара одного производителя от аналогичного товара другого произ- водителя; – информационная – товарный знак обеспечивает донесение до потребителя товара сведений о качестве товара, позволяя потреби- телю делать осознанный выбор; – рекламная – товарный знак является инструментом продвиже- ния товара на рынке. Классификация товарных знаков по форме выражения. В Рес- публике Беларусь в качестве товарных знаков регистрируются обо- значения, которые могут быть представлены в графической форме, а именно: 1) словесные товарные знаки: существующие слова, придуман- ные слова, имена, числа, аббревиатуры; 2) изобразительные товарные знаки: – различного рода обозначения, воспринимаемые только визу- ально, в том числе обозначения с отвлеченным символическим со- держанием; изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов; комбинации линий или фигур на плоскости; 3) объемные товарные знаки: трехмерные формы, относящиеся к товару либо его упаковке (например, форма бутылки, форма дет- ского мыла в виде фигурки животного и др.); 4) комбинированные товарные знаки: обозначения, создаваемые на основе возможных сочетаний словесных, изобразительных и объ- емных обозначений. Наиболее распространенными являются комбинированные товар- ные знаки, сочетающие словесные и изобразительные элементы. Классификация товарных знаков по числу субъектов права на использование. Индивидуальным является товарный знак, право на использование которого принадлежит только одному лицу. Коллек- тивным является товарный знак объединения юридических лиц, пред- назначенный для обозначения выпускаемых и (или) реализуемых им товаров, обладающих едиными качественными или иными общими 28 характеристиками. Коллективный знак призван индивидуализиро- вать продукцию, полученную в результате совместной деятельности на рынке нескольких производителей. Классификация товарных знаков по степени известности среди потребителей. Товарные знаки делятся на обычные и общеизвест- ные. В отличие от обычных общеизвестные товарные знаки поль- зуются высокой популярностью у потребителей. Установление ста- туса общеизвестного товарного знака преследует цель пресечения недобросовестной конкуренции. В Республике Беларусь признание товарного знака общеизвест- ным осуществляется в административном порядке. Решение прини- мается апелляционным советом при патентном органе по результатам рассмотрения заявления о признании соответствующего товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь. Признание товарного знака общеизвестным влечет предоставление такому знаку абсолют- ной правовой охраны. Владелец общеизвестного товарного знака вправе препятствовать регистрации в качестве товарного знака обо- значения, тождественного или сходного до степени смешения с его знаком в отношении любых категорий товаров и услуг [1]. Порядок регистрации товарного знака. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свиде- тельстве, и содержит изображение товарного знака. Владельцами то- варного знака могут выступать физические и юридические лица. Заявка на регистрацию товарного знака. Экспертиза поданной заявки включает предварительную экспертизу и экспертизу заявлен- ного обозначения. Предварительная экспертиза осуществляется в двухмесячный срок. При принятии заявки к рассмотрению уста- навливается приоритет этой заявки. Абсолютные и иные основания для отказа в регистрации то- варного знака. Абсолютные основания для отказа в регистрации ба- зируются на свойствах самого обозначения. Существует перечень абсолютных оснований для отказа в регистрации. Это обозначения: – не имеющие признаков различия; – вошедшие во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида (исключение – «Белшина»); – являющиеся общепринятыми символами и терминами; 29 – состоящие исключительно из знаков, используемых для обо- значения вида, качества, количества, назначения товаров; – представляющие собой форму товара или его упаковку. Все эти обозначения могут включаться в товарный знак в каче- стве неохраняемых элементов, если не занимают в нем доминирую- щего положения. Также не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков:  государственные гербы, флаги, эмблемы, названия государств;  сокращенные или полные наименования международных меж- правительственных организаций;  официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, награды. Такие обозначения могут быть включены как неохраняе- мые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соот- ветствующего органа или их владельца;  обозначения, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, места его проис- хождения или его изготовителя;  обозначения, противоречащие публичному порядку, принци- пам гуманности и морали. Иные основания в отказе регистрации связаны с тем, что в случае регистрации заявляемого обозначения в качестве товарного знака мо- гут быть нарушены права или законные интересы других лиц. Это:  известные в Республике Беларусь фирменные наименования (или их части) в отношении однородных товаров;  промышленные образцы, обладающие более ранним приори- тетом по сравнению с заявленными на регистрацию товарными зна- ками;  названия известных в Республике Беларусь произведений, ци- таты или персонажи из них, произведения искусства или их фраг- менты без согласия обладателя авторского права;  фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты известных в Республике Беларусь лиц без согласия этих лиц или их наследников. Экспертиза заявленного обозначения производится по заверше- нии предварительной экспертизы. В ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения тре- бованиям, предъявляемым к товарному знаку. По результатам экс- 30 пертизы принимается решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. При положительном решении экспер- тизы заявленного обозначения патентный орган регистрирует то- варный знак в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь и выдает владельцу свидетель- ство на товарный знак. Срок действия товарного знака. Регистрация товарного знака действует в течение 10 лет с даты подачи заявки в патентный орган. Этот срок может быть продлен по заявлению владельца знака, поданному в течение последнего года действия заявки. Продление этого срока может быть неоднократным, каждый раз на 10 лет. Максимальный срок охраны товарного знака законом не ограничен. Содержание права на товарный знак. Исключительное право на товарный знак означает исключительное право владельца использо- вать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам [1]. Нарушением прав владельца товарного знака признаются несанк- ционированные изготовление, применение, ввоз, продажа обозначе- ния, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров, обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Беларусь. Товарный знак действует в отношении тех классов товаров и ус- луг, которые определены при его регистрации и указаны в свиде- тельстве на товарный знак. Прекращение охраны товарного знака. Регистрация товарного знака может быть признана недействительной:  полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований правовой охра- ны товарного знака и при наличии хотя бы одного из абсолютных оснований для отказа в регистрации;  полностью или частично, но только в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене при наличии хотя бы одного из иных оснований для отка- за в регистрации. Любое лицо в указанные выше сроки может подать возражение в апелляционный совет против регистрации товарного знака. 31 Действие регистрации товарного знака прекращается по одному из следующих оснований: 1) по истечении срока действия, если он не был продлен вла- дельцем; 2) в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в те- чение любых пяти лет после даты его регистрации на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь; 3) в связи с использованием коллективного знака на товарах, не обладающих едиными качественными или иными общими характе- ристиками; 4) по письменному заявлению владельца товарного знака об от- казе от регистрации; 5) в случае ликвидации юридического лица или смерти физическо- го лица, владеющего товарным знаком и отсутствии правопреемников. 3.2.3. Географические указания Географические указания как средство индивидуализации то- вара. Начиная с древних веков качество товара определялось по мес- ту его изготовления. Дамасская сталь, чешское стекло, китайский фарфор, швейцарские часы, французские духи – вот несколько ис- торических примеров того, как упоминание места происхождения ассоциируется с определенным качеством товара. Упоминание ме- ста происхождения товара в данном случае выполняет практически те же функции, что и товарный знак. Закон Республики Беларусь «О географических указаниях» регу- лирует отношения, возникающие в связи с правовой охраной и ис- пользованием географических указаний. При этом используемое в законе понятие «географическое указание» является родовым и включает в себя два самостоятельных понятия – «наименование ме- ста происхождения товара» и «указание происхождения товара» [1]. Наименование места происхождения товара – это название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства ко- торого исключительно или главным образом определяются характер- ными для этого географического объекта природными или иными факторами либо сочетанием природных условий и этих факторов. 32 Правовая охрана наименования места происхождения товара пре- доставляется на основании его регистрации и состоит в обеспечении права владельца свидетельства на зарегистрированное наименование использовать его на товарах. Свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара действует в течение 10 лет с даты подачи заявки (с возможностью продления этого срока на 10 лет неограниченное число раз). При этом право пользования наименованием места происхождения товара может быть предоставле- но любому юридическому и физическому лицу, находящемуся в дан- ном географическом объекте, независимо от того, было ли данное наименование ранее зарегистрировано другим лицом из данного гео- графического объекта, производящим товар с теми же свойствами. Если речь идет о предоставлении охраны наименованию места происхождения товара, находящемуся в другом государстве, то в этом случае в Республике Беларусь правовая охрана предоставляется при условии, что это наименование зарегистрировано в стране происхож- дения товара и это указание используется в стране происхождения товара. Данное обстоятельство немаловажно, поскольку большинство наименований мест происхождения товаров, которые регистрируются в Республике Беларусь, имеют иностранное происхождение. Права владельца наименования места происхождения товара обес- печиваются установленным законом запретом в отношении всех остальных лиц, не имеющих свидетельства на данное наименование, не только использовать собственно зарегистрированное наименование, но также использовать в переводе или в сочетании со словами «вид», «род», «тип» и т. п., а также использовать сходное обозначение, спо- собное ввести потребителя в заблуждение относительно места проис- хождения и особых свойств товара. Кроме того, лицо, имеющее право пользования как наименованием места происхождения товара, так и указанием происхождения товара, вправе требовать от нарушителя прекращения незаконного использования указания или обозначения, сходного с ним до степени смешения, удаления его с товара, упаковки и т. п., уничтожения изготовленных изображений географического ука- зания, а если это невозможно – изъятия и уничтожения товара и/или упаковки, а также возмещения убытков [1]. Указание происхождения товара. Указанием происхождения то- вара является обозначение, прямо или косвенно указывающее на место действительного происхождения или изготовления товара. 33 Указание происхождения товара может быть представлено в виде названия географического объекта (например: «Сделано в Белару- си»), а также представлено в виде изображения, однозначно ассоци- ируемого с определенным географическим объектом (герб города, государственный флаг, известный символ, ассоциируемый с опреде- ленным городом или государством). Отличие указания происхождения товара от наименования места происхождения товара состоит в том, что в этом случае качествен- ные характеристики товара не имеют значения, а используемое обозначение призвано дать потребителю достоверную информацию о действительном месте производства товара. Правовая охрана ука- зания происхождения товара осуществляется без регистрации – на основании использования этого указания – и состоит в недопуще- нии использования ложных указаний происхождения товара, а так- же указаний, вводящих потребителя в заблуждение в отношении действительного места происхождения товара. 3.3. Охрана нераскрытой информации Понятие нераскрытой информации и условия ее охраны. Лицо, правомерно обладающее технической, организационной или коммер- ческой информацией, в том числе секретами производства (ноу-хау), не известной третьим лицам (нераскрытая информация), имеет право на защиту этой информации от незаконного использования. Право на защиту нераскрытой информации возникает в том слу- чае, если соблюдаются условия, установленные законодательством в отношении коммерческой тайны. Информация составляет служеб- ную или коммерческую тайну в случае, когда: 1) информация имеет действительную или потенциальную ком- мерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам; 2) к информации нет свободного доступа на законном основании; 3) обладатель информации принимает меры к охране ее конфи- денциальности. Коммерческая ценность информации означает интерес к приоб- ретению этой информации третьими лицами. Отсутствие свободно- го доступа к информации означает невозможность получения ее из открытых источников любым заинтересованным лицом любым за- конным образом, в том числе и на платной основе. Принятие вла- 34 дельцем информации мер к охране ее конфиденциальности на прак- тике выражается в применении комплекса мер юридического, орга- низационного и технического характера; для соблюдения данного условия достаточным является принятие работниками организации, которой принадлежит нераскрытая информация, обязательства о ее неразглашении [1]. Право на нераскрытую информацию законодатель определяет че- рез запрет на ее раскрытие. Этим данный институт принципиально отличается от других институтов права интеллектуальной собствен- ности, которые определяют права лица в отношении результата его интеллектуальной деятельности как исключительное право. Если обладатель новых знаний, составляющих нераскрытую информа- цию, не хочет делиться ими с обществом, то и государство предо- ставляет ему не исключительное право, а лишь охрану от несанкци- онированного заимствования этой информации третьими лицами. Если провести аналогии с правом собственности, то такой подход состоял бы не в признании за собственником правомочий владения, пользования и распоряжения, а только в защите от воровства. По- этому можно говорить о том, что правовая охрана нераскрытой ин- формации обеспечивается путем закрепления за ее обладателем не исключительного права, а права на неразглашение принадлежащей ему конфиденциальной информации с запретом получения незакон- ными способами этой информации третьими лицами [1]. Правовая охрана секретов производства (ноу-хау). Разновид- ностью нераскрытой информации являются секреты производства (ноу-хау). Термин «ноу-хау» в переводе с английского означает «знать как» – сокращение от выражения «знать, как это сделать». Впервые термин «ноу-хау» был использован в судебном споре, рас- сматривавшемся в 1916 г. американским судом. Этот термин был принят правовыми системами многих стран; при этом в качестве синонимов ноу-хау в законодательстве ряда стран используются та- кие понятия, как «деловой секрет» и «производственный секрет». В мировой практике ноу-хау понимается преимущественно как знания и опыт технического характера. Ноу-хау – это информация о том, как сделать что-то. При этом данное понятие не ограничива- ется только научно-технической и технологической документацией и опытными образцами, а включает в себя всю совокупность имею- 35 щегося на предприятии собственного производственного опыта во всех его разновидностях. Чаще всего ноу-хау составляют патентоспособные результаты научно-технического творчества. Что же побуждает производителей отказываться от патентования в пользу охраны технических реше- ний в качестве ноу-хау? Во-первых, охрана в качестве ноу-хау не требует соблюдения ка- ких-либо формальностей в виде подачи заявки в патентный орган, уплаты пошлины за выдачу патента и поддержание его в силе и на- ступает автоматически, если выполняются условия, установленные законодательством. Во-вторых, если срок действия патента ограничен (максимальный срок действия патента – патента на изобретение – составляет 20 лет), то срок охраны ноу-хау может быть более продолжительным. В-третьих, если обеспечиваемое патентом исключительное право может быть в ряде случаев ограничено (так, в случае неиспользова- ния или недостаточного использования запатентованного объекта в течение определенного времени любое заинтересованное лицо может требовать от патентообладателя заключения лицензионного договора в принудительном порядке), то охрана в качестве ноу-хау обеспечивает его владельцу абсолютную монополию на составля- ющую ноу-хау информацию. Охрана в качестве ноу-хау может не исключать, а сопутствовать по- лучению патента. В ряде случаев заявители оформляют документы на получение патента таким образом, чтобы описания объекта было до- статочно для квалификации его в качестве изобретения, полезной мо- дели и т. п., но не достаточно для внедрения в производстве без помо- щи разработчика. Эта сопутствующая информация, охраняемая в каче- стве ноу-хау, делает патентную охрану более эффективной [1]. ТЕМА 4. ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 4.1. Патентная информация и документация К патентной информации относятся сведения правового, техни- ческого и экономического характера, извлеченные из патентных до- кументов. 36 Патентный документ – это материальный объект, несущий ин- формацию [3]. Патентная информация – это результат патентования изобретений и иных объектов промышленной собственности. Источниками патент- ной информации являются описания изобретений и полезных моделей, патентные формулы, рефераты, библиографические указатели, доку- ментация об охраняемых промышленных образцах и товарных знаках. Патентная документация – это совокупность документов, со- держащих сведения о результатах научно-технической и конструк- торской деятельности, заявленных или признанных охраняемыми объектами промышленной собственности. Патентная документация как источник технической и юридической информации представле- на описаниями изобретений, документацией о промышленных об- разцах, полезных моделях и товарных знаках, а также библиографи- ческими указателями патентных ведомств стран мира, содержащи- ми библиографическое описание, аннотации, рефераты, патентные формулы изобретений. Патентная документация подразделяется на две группы источников: 1) первичная документация, т. е. полные описания к выданным патентам; 2) вторичная документация, т. е. библиографические указатели и рефераты. Основным источником патентной информации являются офици- альные бюллетени, издаваемые патентными органами стран мира. Официальные издания патентного органа Республики Беларусь. Патентный орган Республики Беларусь (государственное учреж- дение «Национальный центр интеллектуальной собственности») в качестве официальных изданий выпускает бюллетени: «Изобрете- ния. Полезные модели. Промышленные образцы»; «Товарные знаки и знаки обслуживания. Наименования мест происхождения това- ров» и «Сорта растений». Электронные патентные ресурсы. Современные информаци- онно-коммуникационные технологии позволяют систематизировать патентную информацию путем создания баз данных. Базы данных патентной информации позволяют осуществлять поиск по следую- щим критериям: систематический поиск (по индексам Международной патентной классификации); 37 лексический поиск (по ключевым словам); авторский поиск (по имени автора); фирменный поиск (по имени заявителя); поиск по публикационным данным (по номеру и дате публикации); поиск по приоритетным данным (по номеру и дате конвенцион- ной заявки); поиск по заявочным данным (по номеру и дате заявки). Наибольшее количество патентных документов (около 50 млн) доступно в базе данных, размещенной на Интернет-портале Евро- пейского патентного ведомства по адресу: http://www.espacenet.com. Возможен поиск патентных документов с помощью базы данных Всемирной организации интеллектуальной собственности. Ведом- ство по патентам и товарным знакам США предлагает доступ к пол- нотекстовой базе данных по патентам с 1976 г., а также к рефера- тивной базе данных патентов и базе данных товарных знаков (http://www.uspto.gov/web/menu/search.html). Республиканская научно-техническая библиотека Беларуси имеет патентный фонд более 24 млн экземпляров, в том числе фонды па- тентной документации 69 стран мира и шести международных ор- ганизаций. В числе основных информационных ресурсов библиоте- ки можно назвать базу данных «БАСИС», которая включает описа- ния к выданным в Республике Беларусь патентам на изобретения, промышленные образцы и полезные модели, информацию о зареги- стрированных в республике товарных знаках, а также реферативную базу данных «Изобретения стран мира», которая включает инфор- мацию к охранным документам, выданным Европейской патентной организацией и другими странами мира (Великобритания, США, ФРГ, Франция, Швейцария и др.). Международные классификации. Международная патентная классификация. Задача Международ- ной патентной классификации (Страсбургское соглашение, 1971) – создание единой системы, охватывающей патенты на изобретения, включая опубликованные патентные заявки, авторские свидетель- ства, полезные модели и свидетельства о полезности. Международная патентная классификация (далее – МПК), явля- ясь средством для единообразного в международном масштабе клас- сифицирования патентных документов, представляет собой эффек- тивный инструмент для патентных ведомств и других потребителей, 38 осуществляющих поиск патентных документов с целью установле- ния новизны и оценки вклада изобретателя. Кроме того, МПК: а) служит инструментом для упорядоченного хранения патент- ных документов, облегчающим доступ к содержащейся в них тех- нической и правовой информации; б) является основой для избирательного распределения инфор- мации среди потребителей патентной информации; в) является основой для определения уровня техники в отдель- ных областях; г) служит основой для получения статистических данных в обла- сти промышленной собственности и позволяет определять уровень развития различных отраслей техники. МПК периодически пересматривается с целью совершенствования системы с учетом развития техники. Международная патентная клас- сификация охватывает все области знаний, объекты которых могут подлежать защите охранными документами. МПК разделена на во- семь разделов. Разделы представляют собой высший уровень иерар- хии. Каждый раздел обозначен заглавной буквой латинского алфавита от A до Н. Каждый раздел делится на классы. Классы являются вто- рым уровнем иерархии МПК. Каждый класс содержит один подкласс или более. Подклассы представляют собой третий уровень иерархии МПК. Каждый подкласс разбит на группы. В свою очередь группы делятся на основные группы (четвертый уровень иерархии МПК) и подгруппы (более низкий уровень иерархии по сравнению с основ- ными группами). Полный классификационный индекс состоит из комбинации символов, используемых для обозначения раздела, клас- са, подкласса и основной группы или подгруппы. Международная классификация промышленных образцов. Международная классификация промышленных образцов (МКПО) функционирует с 1968 г. (Локарнское соглашение). Данная классифи- кация состоит из перечня классов и подклассов, алфавитного перечня наименований изделий, в котором промышленные образцы объеди- нены с указанием соответствующих им классов и подклассов. Все товары, в отношении которых возможна регистрация про- мышленных образцов, разделены на 32 класса, каждый из которых разбит на подклассы. В подклассах приводятся перечни отдельных видов изделий. 39 Международная классификация товаров и услуг (МКТУ). Международная классификация товаров и услуг действует на ос- новании заключенного в 1957 г. Ниццкого соглашения о международ- ной классификации товаров и услуг для международной регистрации знаков. Каждая из стран, подписавших Ниццкое соглашение, обязана применять эту классификацию при регистрации товарных знаков. МКТУ периодически пересматривается. В действующей редак- ции представлено 45 классов (34 класса товаров и 11 классов услуг). Заголовки классов указывают области, к которым товары и услуги могут относиться. К каждому классу прилагается перечень това- ров/услуг с соответствующими пояснениями. Классификация това- ров/услуг возможна также при помощи алфавитных указателей. 4.2. Патентные исследования Патентные исследования – это исследования технического уровня и тенденций развития объектов техники, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности на основе патентной и иной информации [1]. Патентные исследования проводятся как в виде самостоятельной научно-исследовательской работы, так и в составе работ субъекта хозяйствования. Основные виды патентного поиска: предметный, именной (или фирменный), нумерационный, поиск патентов-аналогов. Выбор ти- па патентного поиска определяется как необходимой глубиной по- иска и временными ограничениями, так и поисковыми возможно- стями лица или организации, проводящих поиск [1]. Среди патентных исследований следует особо выделить иссле- дование патентной чистоты. Патентная чистота — это юридическое свойство технических объектов (машин, оборудования и т. п.) и технологических процес- сов, определяемое совокупностью признаков, обеспечивающих воз- можность использования этих объектов без нарушения действую- щих патентов [3]. Отчетным документом о проводимой экспертизе на патентную чистоту является отчет о патентных исследованиях с экспертным заключением о проверке объекта на патентную чистоту в отноше- нии конкретных стран. 40 Патентная чистота объекта – понятие, неразрывно связанное с су- ществованием патента, предоставляющего его владельцу исключи- тельное право на использование изобретения. Объекты (машины, при- боры, оборудование, инструменты, материалы, технологические про- цессы и др.), которые не подпадают под действие патентов в данной стране, обладают на территории этой страны патентной чистотой. Если хотя бы на один элемент продукции действует патент, то вся продукция в целом не удовлетворяет требованиям патентной чистоты. Понятия «патентная чистота» и «патентоспособность» имеют от- личия. Патентная чистота касается непосредственно объекта техни- ки, а патентоспособностью обладают технические решения. Под патентоспособностью понимается юридическое свойство техниче- ского решения, определяемое совокупностью признаков, необходи- мых для признания его изобретением. Художественно-конструктор- ское решение является патентоспособным, если оно обладает но- визной и оригинальностью. Изделие обладает патентной чистотой и в том случае, если под- падет под патенты, срок действия которых истек. Поскольку патент имеет территориальное действие, то при наличии, например, дей- ствующего патента в Канаде на определенный объект техники, этот объект не обладает патентной чистотой в отношении данной стра- ны. Однако если патент на такой же объект отсутствует на террито- рии Германии и Испании, то по отношению к этим странам он обла- дает патентной чистотой. Таким образом, патентная чистота является понятием относительным, поскольку определяется только в отно- шении конкретных стран и только на определенную дату. Понятие патентной чистоты существует и в отношении охранных докумен- тов на товарные знаки и знаки обслуживания [3]. ТЕМА 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБОРОТЕ 5.1. Оценка рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности Методы оценки рыночной стоимости объектов интеллекту- альной собственности. При оценке стоимости объекта интеллек- 41 туальной собственности могут использоваться три основных подхо- да к оценке: затратный, сравнительный (рыночный) и доходный; при этом в рамках каждого из названных подходов возможно ис- пользование нескольких методов оценки. Затратный подход заключается в том, что стоимость объекта интеллектуальной собственности может оцениваться по затратам, необходимым для его воспроизводства или замены за вычетом об- основанной поправки на начисленный износ. Затратный подход ре- ализуется следующими методами: методом определения начальных затрат; методом стоимости замещения; методом восстановительной стоимости. При использовании метода определения начальных затрат про- водят следующие работы: выявляют все фактические затраты, связанные с созданием, при- обретением и доведением до готовности использования объекта ин- теллектуальной собственности в запланированных целях и отра- женные в бухгалтерской отчетности субъекта хозяйствования; приводят разновременные стоимостные оценки к расчетному году; определяют величину морального износа (старения) объекта ин- теллектуальной собственности; определяют стоимость объекта интеллектуальной собственности как разницу между приведенной величиной затрат и износом. При использовании метода стоимости замещения используют принцип замещения, основанный на том, что стоимость объекта ин- теллектуальной собственности определяется той ценой, которую следует заплатить при покупке актива аналогичной полезности или с аналогичной потребительской стоимостью. При этом проводят следующие работы: исследуют рынок и выявляют круг активов аналогичной полез- ности или с аналогичной потребительной стоимостью и устанавли- вают их стоимость; приводят разновременные стоимостные оценки к расчетному году; определяют стоимость объекта интеллектуальной собственности. При использовании метода восстановительной стоимости сто- имость объекта интеллектуальной собственности определяют как сумму затрат, необходимых для создания его новой точной копии. При этом проводят следующие работы: 42 выявляют все фактические затраты, которые могут быть связаны с созданием и доведением до готовности использования объекта ин- теллектуальной собственности в запланированных целях; на дату оценки устанавливают цены на сырье, материалы, энер- гоносители, комплектующие изделия, информацию по среднеотрас- левой стоимости рабочей силы и т. п.; определяют стоимость объекта интеллектуальной собственности как общую величину прогнозируемых затрат [3]. Сравнительный (рыночный) подход реализуется следующими ме- тодами: методом сравнительного анализа продаж и методом рынка интеллектуальной собственности (методом освобождения от роял- ти/ренты). Метод сравнительного анализа продаж основан на принципе эффективного функционирующего рынка, на котором активно про- даются и покупаются аналогичного типа активы, которые при этом принимают независимые индивидуальные значения. Он предусмат- ривает сопоставление оценки стоимости объекта интеллектуальной собственности по намечаемой сделке с уже состоявшейся аналогич- ной сделкой. В условиях недостатка информации о рынке вместо стоимости оценки объекта интеллектуальной собственности исход- ные данные могут быть представлены в виде группы показателей. Метод рынка интеллектуальной собственности (метод осво- бождения от роялти/ренты) основан на предположении, что объект интеллектуальной собственности, используемый правообладателем, ему не принадлежит. При этом считается, что часть выручки, которую он должен был бы выплачивать в виде вознаграждения владельцу объекта интеллектуальной собственности, в действительности оста- ется у него и является его дополнительной прибылью, созданной данным объектом интеллектуальной собственности [3]. Наиболее употребляемым при оценке стоимости объекта интел- лектуальной собственности является доходный подход. Доходный подход основан на установлении причинной связи между функциональными (физическими, технико-экономическими, меди- цинскими и др.) свойствами объекта интеллектуальной собственно- сти, введенного в гражданский оборот, и связанными с ним будущи- ми доходами (так называемый принцип ожидания). Доходный под- ход может привести к объективным результатам, если есть возмож- ность оценить величины доходов, получаемых от использования 43 объекта интеллектуальной собственности, и ставки капитализации при непременном условии относительного равновесия спроса и пред- ложения на рынке [3]. Использование объектов интеллектуальной собственности в качестве нематериальных активов. Нематериальные активы – это активы, которые не обладают материально-вещественным со- держанием, однако для предприятия представляют определенную стоимость, могут быть использованы в экономическом обороте и способны приносить предприятию доход. Объекты интеллекту- альной собственности не обладают вещественной формой, поэтому могут найти отражение в активах организации только в качестве ее нематериальных активов. В соответствии с законодательством нематериальными активами признаются объекты, одновременно отвечающие следующим требо- ваниям: 1) объект должен быть идентифицируемым и не иметь матери- ально-вещественной формы; 2) объект должен быть используемым в деятельности организации; 3) объект способен приносить организации будущие экономиче- ские выгоды; 4) срок полезного использования объекта превышает 12 месяцев; 5) стоимость объекта может быть измерена с достаточной точно- стью (есть документальное подтверждение стоимости); 6) имеются документы, подтверждающие права организации на этот объект. Отсутствие какого-либо из указанных признаков не позволяет рассматривать принадлежащий организации объект интеллектуаль- ной собственности как нематериальный актив [1]. Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском учете и от- четности. В мире процессы включения интеллектуальной собст- венности в гражданский оборот развиваются достаточно динамич- но. Мировая практика показывает, что стоимость отдельных объ- ектов интеллектуальной собственности достигает сотен миллионов долларов, а доля интеллектуальной собственности может состав- лять более половины всего капитала промышленных предприятий и фирм [3]. 44 5.2. Распоряжение правами на объекты интеллектуальной собственности Формы распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности. Закон определяет две формы приобретения прав на объекты интеллектуальной собственности: уступку и передачу пра- ва. Уступка права происходит по договору в полном объеме и на- всегда. Передача права также осуществляется по договору, но час- тично и на определенное время. Традиционно выделяются договор уступки, лицензионный дого- вор и авторский договор. Договор уступки прав на объекты интеллектуальной собст- венности. Договор уступки исключительного права – это соглаше- ние, по которому обладатель исключительного права на объект ин- теллектуальной собственности производит отчуждение принадле- жащего ему исключительного права другому лицу [1]. В зависимости от основания возникновения исключительных прав в отношении объектов интеллектуальной собственности выделяют две разновидности договора уступки исключительного права: 1) уступка исключительных прав, удостоверяемых патентом (свидетельством). Особенностью данной разновидности уступки яв- ляется то, что уступаемое право основывается на выданном уполномо- ченным государственным органом охранном документе – патенте или свидетельстве. Поэтому помимо заключения договора происходит пе- реход правоустанавливающего документа – патента (свидетельства) новому владельцу. В свою очередь это влечет установление дополни- тельных требований к форме договора уступки, а также определяет момент перехода исключительного права к приобретателю; 2) уступка исключительных прав, не основанных на патенте (свидетельстве). Особенностью данной разновидности является то, что факт уступки исключительного права подтверждается только заключенным договором. Договор уступки исключительного права, не основанного на патенте, применяется для отчуждения исключи- тельных авторских или смежных прав. Договоры уступки прав, заключаемые в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интеграль- ных микросхем, сортов растений и товарных знаков, подлежат обя- зательной регистрации в патентном органе. 45 Лицензионный договор. По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разреше- ние использовать соответствующий объект интеллектуальной соб- ственности. Лицензионный договор может заключаться по поводу использо- вания изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сор- тов растений, топологий интегральных микросхем, товарных зна- ков, объектов авторского права и смежных прав, а также нераскры- той информации. В зависимости от того, что является основанием передаваемого исключительного права, лицензионные договоры под- разделяются на патентные и беспатентные. Исключительная лицензия – договор, предусматривающий предо- ставление лицензиату права использования объекта с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам. Неисключительная лицензия – договор, предусматривающий пре- доставление лицензиату права использования объекта с сохранени- ем за лицензиаром права его использования и права выдачи лицен- зии другим лицам. Смысл используемого в названии слова «неис- ключительная» состоит в том, что в силу данного вида лицензии лицензиату предоставляется право использования объекта, не ис- ключающее прав лицензиара и третьих лиц. В мировой практике известны другие виды лицензионных дого- воров, выделяемых по этому основанию: одиночная (единоличная) лицензия – договор, который гарантиру- ет лицензиату, что лицензиар не будет предоставлять лицензий тре- тьим лицам на оговоренной территории, однако при этом за лицен- зиаром сохраняется право использовать объект на территории дей- ствия лицензии; полная лицензия – договор, который предусматривает передачу лицензиаром всех принадлежащих ему прав. Суть открытой лицензии состоит в том, что патентообладатель заявляет о своем желании предоставить любому обратившемуся ли- цу право использования объекта интеллектуальной собственности на условиях неисключительной лицензии. Для этого патентооблада- 46 тель подает заявление в патентный орган, который это заявление публикует в своем официальном издании. Суть принудительной лицензии состоит в том, что при опреде- ленных условиях любое заинтересованное лицо может потребовать от патентообладателя заключить с ним лицензионный договор. При- нудительные лицензии выступают в качестве одного из способов борьбы с тактикой блокировки, применяемой в рамках конкурент- ной борьбы отдельными патентообладателями. Разновидностью лицензионного договора является сублицензион- ный договор – договор о предоставлении права использования объ- екта интеллектуальной собственности, заключаемый лицензиатом с третьим лицом в случаях и пределах, определенных собственно лицензионным договором. Лицензиат вправе заключить сублицен- зионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором, и передача права третьему лицу возможна только в пре- делах, специально оговоренных в лицензионном договоре. При этом ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата дол- жен нести лицензиат, если лицензионным договором не будет пре- дусмотрено иное [1]. Авторский договор – это соглашение, по которому автор предо- ставляет другому лицу право использования произведения науки, литературы или искусства на определенных условиях в течение определенного договором срока. Наиболее распространенным видом авторского договора являет- ся издательский договор, в рамках которого осуществляется изда- ние и распространение произведений. Издательский договор носит универсальный характер и охватывает все случаи изготовления и рас- пространения экземпляров любых видов произведений, которые мо- гут тиражироваться. Постановочный договор – это договор, по которому автор обязуется передать свое драматическое, музыкально-драматическое, музыкаль- ное и другое подобное произведение для публичного исполнения. Сценарный договор близок к постановочному договору, из рамок которого он постепенно выделился в самостоятельный вид. Сценар- ный договор – это соглашение, в силу которого автор передает право использования сценарного произведения кино-, теле- или радиоор- ганизации для создания на его основе кинофильма, телепередачи или иного подобного произведения. 47 Действующее законодательство не допускает возможности огра- ничения размера выплачиваемого по договору авторского вознаграж- дения максимальным размером, отдавая решение вопроса о размере вознаграждения на усмотрение сторон договора. В то же время зако- нодательство предусматривает минимальные ставки авторского воз- награждения. Для авторского договора законодатель устанавливает обязательную письменную форму. Исключение в виде допускаемой устной формы предусмотрено только в отношении договоров об ис- пользовании произведения в периодической печати [1]. ТЕМА 6. ИНФРАСТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 6.1. Система государственного управления интеллектуальной собственностью в Республике Беларусь. Национальный центр интеллектуальной собственности Комиссия по обеспечению охраны прав и противодействию нару- шениям в сфере интеллектуальной собственности при Совете Ми- нистров Республики Беларусь является постоянно действующим коор- динационным органом, обеспечивающим взаимодействие минис- терств, других республиканских органов государственного управления, государственных и иных организаций в целях реализации единой госу- дарственной политики в области охраны прав и противодействия нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, рисунок. Основными задачами комиссии являются разработка предложе- ний по совершенствованию законодательства об интеллектуальной собственности, развитию международного сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности, а также разработка мер по проти- водействию незаконному обороту объектов интеллектуальной соб- ственности. Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь является республиканским органом государственного управ- ления, проводящим государственную политику и реализующим функ- цию государственного регулирования и управления в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также охра- ны прав на объекты интеллектуальной собственности. 48 Национальный центр интеллектуальной собственности являет- ся государственным учреждением, подчиненным Государственному комитету по науке и технологиям Республики Беларусь. Основной задачей Национального центра интеллектуальной собственности яв- ляется выполнение функций патентного органа: выдача патентов на изобретения, полезные модели, промышлен- ные образцы, сорта растений; регистрация топологий интегральных микросхем, товарных зна- ков и наименований мест происхождения товаров. Помимо этого Национальный центр интеллектуальной собствен- ности: обеспечивает коллективное управление имущественными ав- торскими и смежными правами; осуществляет информационную и издательскую деятельность в области охраны прав на объекты интеллектуальной собственности; организовывает подготовку (переподготовку) и повышение ква- лификации специалистов в сфере интеллектуальной собственности; осуществляет международное сотрудничество и обеспечивает вы- полнение международных обязательств Республики Беларусь в об- ласти охраны прав на объекты интеллектуальной собственности [1]. Комиссия по обеспечению охраны прав и противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности при Совете Министров Республики Беларусь Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Государственное учреждение «Национальный центр интел- лектуальной собственности» Правоохранительные органы, иные респуб- ликанские органы гос. управления Система государственного управления интеллектуальной собственностью в Республике Беларусь [1] 49 6.2. Патентный поверенный и его функции Патентным поверенным является гражданин Республики Бела- русь, которому в соответствии с законодательством предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед патентным органом в вопросах получения правовой охраны объек- там промышленной собственности. Основной задачей патентного поверенного является оказание ква- лифицированной помощи лицам, желающим получить правовую охрану объектам промышленной собственности. Патентный поверенный выполняет следующие функции:  дает консультации по вопросам правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, сор- тов растений, топологий интегральных микросхем и других объек- тов охраны промышленной собственности;  выполняет поручения доверителей и оказывает практическую помощь в оформлении заявок на получение охранных документов на объекты промышленной собственности;  дает консультации по вопросам оспаривания охранных доку- ментов и представляет доверителей в Национальном центре интел- лектуальной собственности, судах и других органах. Аттестация и регистрация патентных поверенных осуществляется Национальным центром интеллектуальной собственности. Нацио- нальный центр интеллектуальной собственности регистрирует па- тентных поверенных в соответствующем реестре, выдает свидетель- ство и публикует информацию о регистрации патентного поверен- ного в официальном бюллетене [1]. 6.3. Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных пра- вах» предусматривает создание на коллективной основе органи- заций, охраняющих имущественные права авторов, исполнителей, производителей фонограмм и иных обладателей авторского права и смежных прав. Порядок создания и деятельность организаций по коллективному управлению имущественными правами авторов, ис- полнителей, производителей фонограмм, организаций вещания за- конодательно не определены. 50 Правообладатели уполномочивают организации по коллективно- му управлению осуществлять управление их правами. Такие орга- низации выполняют следующие функции: 1) отслеживание использования произведений правообладателей; 2) ведение переговоров с правообладателями и возможными поль- зователями и заключение договоров; 3) выдача лицензий пользователям на определенных условиях и за соответствующее вознаграждение; 4) сбор вознаграждения и распределение его между правооблада- телями. Система коллективного управления не только служит интересам обладателей авторского права и смежных прав, но и удобна для поль- зователей, обеспечивая им доступ к необходимым произведениям при сравнительно небольших расходах на ведение переговоров и за- ключение договоров. Одной из авторитетных международных орга- низаций, объединяющей авторско-правовые организации большин- ства стран мира, является Международная конфедерация авторов и композиторов (СИЗАК) [3]. В Республике Беларусь в 1992 г. появилось управление по автор- ским и смежным правам при Совете Министров, а впоследствии – Комитет по авторским и смежным правам при Министерстве юсти- ции. С 2002 по 2006 г. функции организации по коллективному управ- лению авторскими и смежными правами осуществляло Республи- канское унитарное предприятие интеллектуальной собственности (РУПИС), в 2005 г. переименованное в РУП «БелАТ». В 2006 г. приня- то решение о присоединении этого предприятия к Национальному центру интеллектуальной собственности и возложении обязанно- стей по осуществлению коллективного управления авторскими и смежными правами непосредственно на этот центр. ТЕМА 7. ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 7.1. Досудебное урегулирование споров по вопросам охраны объектов интеллектуальной собственности Рассмотрение споров, связанных с охраноспособностью объектов права промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, 51 промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем, наименований мест происхождения товара) может осу- ществляться двумя инстанциями – Апелляционным советом при па- тентом органе (досудебное урегулирование споров) и Судебной колле- гией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Рес- публики Беларусь (судебное урегулирование споров). В зависимости от того, кто обращается в апелляционный совет, все рассматриваемые споры подразделяются на жалобы и возражения. Жалоба – это обращение лица, не согласного с решением патент- ного органа, принятым в отношении его заявки на получение патен- та или регистрацию товарного знака. Жалобы могут подаваться: на решение предварительной экспертизы об отказе в выдаче па- тента на изобретение или сорт растения; решение предварительной экспертизы и/или экспертизы по заяв- ке на товарный знак; решение патентной экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение (полезную модель, промышленный образец, сорт рас- тения) и т. п. Возражение – это обращение иного лица, права и законные ин- тересы которого могут быть затронуты решением патентного органа о выдаче патента, о регистрации товарного знака или наименования происхождения товара. Возражения могут подаваться против выда- чи патента на изобретение, полезную модель, промышленный обра- зец, сорт растения, против регистрации товарного знака, наимено- вания места происхождения товара или выдачи свидетельства на право пользования эти наименованием [1]. Рассмотрение жалоб и возражений осуществляется на заседании коллегии апелляционного совета в составе не менее трех его членов. Поступившие жалобы рассматриваются апелляционным советом в течение четырех месяцев, возражения – в течение шести месяцев. По результатам рассмотрения жалоб и возражений апелляцион- ный совет может принять решение об удовлетворении жалобы (воз- ражения), о частичном удовлетворении или об отказе в удовлетво- рении жалобы (возражения). Решение апелляционного совета может быть обжаловано в Су- дебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Вер- ховного Суда Республики Беларусь. 52 7.2. Судебное рассмотрение споров, связанных с объектами интеллектуальной собственности Единственной судебной инстанцией, уполномоченной рассматри- вать споры, связанные с объектами интеллектуальной собственности, в настоящее время является Судебная коллегия по делам интеллекту- альной собственности Верховного Суда Республики Беларусь. Судебная коллегия рассматривает следующие категории споров: 1) жалобы на решения апелляционного совета при патентном органе; 2) споры, связанные с признанием недействительными патентов и регистраций товарных знаков; 3) споры, связанные с защитой нарушенных прав интеллектуаль- ной собственности; 4) иные споры, связанные с объектами интеллектуальной собст- венности. Лицо, не согласное с решением апелляционного совета, может обжаловать его в Верховный Суд (для обжалования решения уста- новлен срок – шесть месяцев со дня получения решения). Споры, связанные с признанием недействительными патентов и регистраций товарных знаков, – это: 1) требования о признании недействительным выданного патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец в связи с неправомерным указанием в патенте автора или патентообладателя; 2) требования о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием. Споры, связанные с защитой нарушенных прав интеллектуаль- ной собственности, – это: 1) требования о признании авторства; 2) требования о пресечении незаконного использования объектов интеллектуальной собственности; 3) требования о взыскании убытков, штрафов или компенсаций в связи с незаконным использованием объектов авторского права, смежных прав, прав промышленной собственности; 4) требования о конфискации контрафактной продукции и т. п. К числу иных относятся споры, связанные с изменением или пре- кращением договорных отношений по поводу использования объек- тов интеллектуальной собственности, о применении мер ответст- 53 венности за нарушение договорных обязательств, выдаче принуди- тельных лицензий и т. п. [1]. Гражданско-правовая защита прав интеллектуальной собст- венности. Защита гражданских прав осуществляется в установлен- ном законом порядке путем применения соответствующих форм и способов защиты. Согласно законодательству, защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права; пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; возмещения убытков; компенсации морального вреда; иными способами. Защита прав интеллектуальной собственности может осуществ- ляться также путем: изъятия материальных объектов, с помощью которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в ре- зультате такого нарушения; обязательной публикации о допущенном нарушении с включени- ем в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право; иными способами, предусмотренными законом. Законы «Об авторском праве и смежных правах», «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы», «О товар- ных знаках и знаках обслуживания», «О географических указаниях» предусматривают дополнительные способы защиты либо уточняют нормы Гражданского кодекса о защите гражданских прав примени- тельно к конкретной ситуации [1]. Обладатели исключительных авторских и смежных прав могут использовать способы защиты, предусмотренные Гражданским ко- дексом и Законом «Об авторском праве и смежных правах». Право- обладатель вправе требовать от нарушителя, которым является лю- бое лицо, не выполняющее требований закона: – признания авторского или смежных прав; – восстановления положения, существовавшего до нарушения ав- торского или смежных прав; – пресечения действий, нарушающих авторские или смежные права или создающих угрозу их нарушения; 54 – возмещения убытков, включая упущенную выгоду; – вместо возмещения убытков взыскания дохода, полученного на- рушителем вследствие нарушения авторского права и смежных прав; – выплаты компенсации в сумме от 10 до 50 тысяч базовых ве- личин, определяемой судом, вместо возмещения убытков или взыс- кания дохода с учетом существа правонарушения; – принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой авторского или смежных прав. Лицо, обладающее исключительным правом на использование то- варного знака, защищая свои права от незаконного использования товарного знака, кроме требований о прекращении нарушения и взы- скании причиненных убытков, может требовать: – удаления с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смеше- ния, и (или) уничтожения изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения; – ареста или уничтожения товаров, в отношении которых был не- законно применен товарный знак; – взыскания с нарушителя штрафа в размере стоимости товара, на котором незаконно применен товарный знак, а также передачи себе такого товара. Кроме того, для защиты права на товарный знак могут приме- няться и те способы защиты, которые предусмотрены в Граждан- ском кодексе. Лицо, имеющее право пользования географическим указанием, вправе потребовать от того, кто незаконно использует это указание, прекращения его использования, удаления с товара, его упаковки, бланков и иной документации незаконно используемого географи- ческого указания или обозначения, сходного с ним до степени сме- шения, уничтожения изготовленных изображений географического указания или обозначения, сходного с ним до степени смешения, а если это невозможно, – изъятия и уничтожения товара и/или упа- ковки. Кроме того, законодательством установлена возможность пра- вообладателя потребовать возмещения убытков. Определенные особенности имеет защита нераскрытой информа- ции. Согласно законодательству, лицо, без законных оснований полу- чившее или распространившее нераскрытую информацию либо ис- пользующее ее, обязано возместить тому, кто ею правомерно обладает, 55 убытки, причиненные незаконным использованием. В данном случае убытки должны определяться в соответствии с законодательными нормами: обладатель нераскрытой информации может либо обосно- вать размер своей упущенной выгоды либо требовать ее взыскания в размере, не меньшем, чем полученный нарушителем доход [1]. Административная и уголовная ответственность за наруше- ния прав интеллектуальной собственности. Законодательство Рес- публики Беларусь об административных правонарушениях устанав- ливает ответственность в виде штрафа на виновное лицо за незакон- ное распространение или иное незаконное использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности, а также сорта растения или топологии интегральной микросхемы. При этом размеры штрафов дифференцируются в зави- симости от того, кто совершил правонарушение – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Уголовный кодекс Республики Беларусь устанавливает ответст- венность за нарушение авторских, смежных, изобретательских и па- тентных прав. Законодательно предусматриваются два состава пре- ступления: 1) присвоение авторства либо принуждение к соавторству; 2) незаконное распространение или иное незаконное использова- ние объектов авторского права, смежных прав или объектов права промышленной собственности, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение или сопряженные с получением дохода в крупном размере. В качестве наказания предусматриваются штраф, ограничение или лишение свободы. ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 8.1. Всемирная организация интеллектуальной собственности и ее функции Роль Всемирной организации интеллектуальной собственности в осуществлении международного сотрудничества государств в сфере охраны интеллектуальной собственности. Всемирная ор- ганизация интеллектуальной собственности (аббревиатура ВОИС, 56 английский вариант – WIPO) является специализированным учре- ждением системы ООН. Конвенция, учреждающая ВОИС, была под- писана в Стокгольме в 1967 г. В настоящее время участниками этой конвенции и соответственно членами ВОИС являются 187 государств (что составляет более 90 % стран мира). Штаб-квартира ВОИС нахо- дится в Женеве (Швейцария). При учреждении ВОИС были определены следующие основные цели: – содействовать охране интеллектуальной собственности во всем мире путем сотрудничества государств и в соответствующих случаях во взаимодействии с любой другой международной организацией; – обеспечивать административное руководство международными соглашениями, призванными содействовать охране интеллектуаль- ной собственности. Обеспечение международного сотрудничества состоит в первую очередь в осуществлении административных функций в отношении многосторонних международных договоров в области интеллекту- альной собственности. ВОИС осуществляет административные функ- ции в отношении 26 международных договоров. Основными органами ВОИС являются Генеральная ассамблея и Международное бюро. Генеральная ассамблея является высшим органом ВОИС, в котором представлены все государства-члены орга- низации. Международное бюро выполняет функции секретариата ВОИС, выступает в качестве депозитария международных договоров, администрируемых ВОИС, а также выполняет регистрационные функ- ции в отношении объектов интеллектуальной собственности [1]. 8.2. Международные соглашения в области охраны авторских и смежных прав Бернская конвенция об охране литературных и художествен- ных произведений. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (1886) является основным международным соглаше- нием в области авторского права. Действие конвенции распространяется на все произведения в об- ласти науки, литературы и искусства. Конвенционная охрана предо- ставляется опубликованным или неопубликованным произведениям 57 граждан государств-участников конвенции, а также произведениям авторов, не являющихся гражданами государств-участников конвен- ции, – в случае первого опубликования произведения в каком-либо из государств, участвующих в конвенции. В вопросе определения объема прав авторов охраняемых на ее основании произведений Бернская конвенция строится на основе применения двух принципов – национального режима охраны с обя- зательным соблюдением установленного конвенцией минимума прав, которые должны признаваться за автором во всех государствах-уча- стниках конвенции. Принцип национального режима выражается в том, что авторы в отношении произведений, охраняемых на основании конвенции, должны во всех государствах, участвующих в конвенции, пользо- ваться правами, которые предоставляются в настоящий момент или будут предоставлены в последующем соответствующими законами этих государств своим гражданам. При этом Бернская конвенция основывается на принципе автоматической охраны [1]. Республика Беларусь присоединилась к Бернской конвенции в 1997 г. Минимальный срок охраны произведений, охраняемых на основа- нии конвенции, составляет жизнь автора и 50 лет после его смерти. Римская конвенция об охране прав исполнителей, производи- телей фонограмм и вещательных организаций. Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фоно- грамм и вещательных организаций была подписана в Риме в 1961 г. Римская конвенция является старейшим международным догово- ром, обеспечивающим охрану интересов этих трех категорий обла- дателей смежных прав, строится на основе сочетания принципа при- менения национального режима охраны и обязательного соблюде- ния прав, предусмотренных самой конвенцией. Республика Беларусь присоединилась к Римской конвенции в 2002 г. Минимальный срок охраны, предусмотренный конвенцией, состав- ляет 20 лет, которые исчисляются с года, в котором была осу- ществлена запись исполнений или фонограмм либо имело место ис- полнение, не включенное в фонограмму, либо была осуществлена передача в эфир. Договор ВОИС по авторскому праву и Договор ВОИС по испол- нениям и фонограммам. Договор ВОИС по авторскому праву (1996) был ратифицирован Республикой Беларусь в 1998 г. Большинство ма- 58 териальных норм Договора определяются путем отсылки к нормам Бернской конвенции об охране литературных и художественных про- изведений. Дополнительно к положениям Бернской конвенции Дого- вор устанавливает следующие нормы. Компьютерные программы должны охраняться как литературные произведения в смысле Берн- ской конвенции; при этом охрана должна распространяться на все программы, независимо от способа и формы их выражения [1]. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (1996). Договор устанавливает минимальный 50-летний срок охраны смежных прав исполнителя и производителя фонограммы. Республика Беларусь участвует в обоих договорах с 1996 г. 8.3. Международные соглашения в области охраны прав промышленной собственности Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883) является наиболее значимым международным договором в области охраны промышленной собственности. Действие конвенции распро- страняется на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и фирменные наименования. К общим положениям, предусматриваемым Парижской конвен- цией в отношении охраны прав промышленной собственности, от- носятся: 1) принцип национального режима; 2) правило о конвенционном приоритете; 3) правило о временной правовой охране объектов промышлен- ной собственности. Согласно Парижской конвенции граждане каждого государства, участвующего в конвенции, пользуются во всех остальных странах- участницах теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии собст- венным гражданам этих государств. Правило о конвенционном приоритете гласит, что любое лицо, подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, про- мышленный образец или товарный знак в одной из стран Парижско- го союза, пользуется в других странах правом приоритета в течение следующих сроков: 59 в отношении изобретений и полезных моделей – 12 месяцев; в отношении промышленных образцов и товарных знаков – шесть месяцев. Правило о временной правовой охране состоит в том, что стра- ны-участницы конвенции предоставляют временную правовую охрану патентоспособным изобретениям, полезным моделям, промышлен- ным образцам и товарным знакам, содержащимся в товарах, экспо- нируемых на официально признанных выставках, организованных на территории этих стран [1]. Республика Беларусь участвует в Парижской конвенции в каче- стве государства-правопреемника СССР. Договор о патентной кооперации (РСТ). Договор о патентной кооперации (английская аббревиатура – РСТ (Patent Cooperation Treaty)) был заключен в 1970 г. Основная идея заключения договора состояла в том, чтобы устранить дублирование работы национальных патент- ных ведомств по патентному поиску и экспертизе заявленных решений и тем самым ускорить рассмотрение заявок на изобретения. Договор позволяет испрашивать патентную охрану в отношении изобретения одновременно в каждой из большого числа стран путем подачи международной патентной заявки. Процедура РСТ имеет следующие преимущества: – заявитель имеет в своем распоряжении на 18 месяцев больше, чем он имеет в соответствии с процедурой вне рамок РСТ, для при- нятия решения по вопросу о желательности испрашивания охраны в других странах, назначения местных патентных поверенных в каж- дой стране и подготовки необходимых переводов и уплаты нацио- нальных пошлин; – объем работы патентных ведомств, связанной с проведением поиска и экспертизы, может быть значительно сокращен или сведен к нулю благодаря отчету о международном поиске, письменному заключению и, при необходимости, заключению международной предварительной экспертизы, которые сопровождают международ- ную заявку; – третьим лицам легче составить аргументированное мнение в от- ношении патентоспособности заявленного изобретения (поскольку каждая международная заявка публикуется совместно с отчетом о международном поиске). 60 Республика Беларусь участвует в Договоре о патентной коопера- ции в качестве государства-правопреемника СССР [1]. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков было заключено в 1891 г. в целях облегчения получения правовой охраны товарных знаков в зарубежных странах. В основу данного соглашения положен принцип, согласно кото- рому знак, зарегистрированный в одной из стран-участниц (стране происхождения), может в упрощенном порядке получить правовую охрану в других странах-участницах путем подачи заявки на реги- страцию знака в других странах в Международное бюро ВОИС. Регистрация знака в Международном бюро ВОИС производится сроком на 20 лет с возможностью возобновления каждый раз на такой же срок. Республика Беларусь участвует в Мадридском со- глашении. 8.4. Региональные патентные системы Самой крупной региональной патентной организацией в мире яв- ляется Европейская патентная организация (ЕПО). Ежегодно в ЕПО поступает около 100 000 заявок, половина которых принадлежит за- явителям из стран, не являющихся членами организации. Европей- ская патентная организация создана в соответствии с подписанной в 1977 г. в Мюнхене Европейской патентной конвенцией. В настоя- щее время участниками конвенции являются более 30 государств. Основной целью деятельности ЕПО является возможность полу- чения патентной охраны изобретениям на территории всех госу- дарств-участников конвенции посредством подачи одной европей- ской патентной заявки в Европейское патентное ведомство. В заявке указываются государства, в которых испрашивается правовая охра- на на основании выдаваемого европейского патента. Главными органами ЕПО являются Европейское патентное ведом- ство, осуществляющее работу по выдаче патента, и административный совет, контролирующий работу патентного ведомства. Штаб-квар- тира ЕПО находится в Мюнхене. Региональная патентная система создана также на территории бывшего СССР – это Евразийская патентная организация (ЕАПО). Евразийская патентная организация была создана на основании под- писанной в 1994 г. в Москве Евразийской патентной конвенции, 61 участниками которой являлись Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджики- стан и Туркменистан. Эта конвенция направлена на создание меж- государственной системы получения правовой охраны изобретений на основе единого патента, выдаваемого административным орга- ном конвенции и действующего на территории участвующих в кон- венции государств [1]. Для получения евразийского патента в ЕАПО могут обращаться как заявители из государств-участников Евразийской патентной кон- венции, так и заявители из иных государств. Евразийский патент выдается сроком на 20 лет. Органами ЕАПО являются Евразийское патентное ведомство и административный совет. Штаб-квартира ЕАПО находится в Моск- ве; официальный язык ЕАПО – русский. 62 ЛИТЕРАТУРА Использованная 1. Лосев, С. С. Основы управления интеллектуальной собствен- ностью : учебно-методическое пособие / С. С. Лосев. – Минск : БГЭУ, 2007. – 127 с. 2. Судариков, С. А. Право интеллектуальной собственности : учеб. / С. А. Судариков. – М. : Проспект, 2008. – 368 с. 3. Кудашов, В. И. Основы управления интеллектуальной собст- венностью : учеб. / В. И. Кудашов. – Минск : ИВЦ Минфина, 2013. – 408 с. Основная 4. Герасимова, Л. К. Основы управления интеллектуальной соб- ственностью : учебное пособие для студентов высших учебных за- ведений по естественно-научным, технологическим и инженерно- техническим специальностям / Л. К. Герасимова. – Минск : Изд-во Гревцова, 2011. – 253 с. 5. Жилинская, О. Н. Основы управления объектами интеллекту- альной собственности : учебно-методическое пособие / О. Н. Жи- линская. – Минск : Частный институт управления и предпринима- тельства, 2009. – 112 с. 6. Иванова, Д. В. Основы управления интеллектуальной собствен- ностью: практикум : учебное пособие для студентов вузов / Д. В. Ива- нова, Ю. А. Федорова. – Минск : Изд-во Гревцова, 2010. – 188 с. 7. Конов, Ю. П. Экономика интеллектуальной собственности : учеб. для вузов / Ю. П. Конов, Л. П. Гончаренко. – М. : Экономика, 2011. – 502 с. 8. Кудашов, В. И. Основы управления интеллектуальной собст- венностью : учебно-методический комплекс для студентов специ- альности «Экономика и управление на предприятии» / В. И. Куда- шов, Е. В. Иванова. – Минск : Изд-во МИУ, 2011. – 179 с. 9. Кулис, Л. А. Основы управления интеллектуальной собствен- ностью: учебно-методическое пособие / Л. А. Кулис, Л. Г. Шишка- нова, Е. В. Максименко. – Минск : БГТУ, 2010. – 95 с. 63 10. Прищепов, М. А. Основы управления интеллектуальной соб- ственностью : учебное пособие для вузов / М. А. Прищепов, Е. М. Са- вицкий, Н. Е. Савицкая. – Минск : БГАТУ, 2012. – 196 с. 11. Якимахо, А. П. Управление интеллектуальной собственностью в Республике Беларусь / А. П. Якимахо, Г. Е. Ясников, И. А. Рудаков ; под ред. Г. Е. Ясникова. – Минск : Дикта, 2011. – 318 с. Дополнительная 12. Бромберг, Г. В. Интеллектуальная собственность в вопросах и ответах / Г. В. Бромберг. – М. : ИНИЦ «Патент», 2010. – 240 с. 13. Жарова, А. К. Правовая защита интеллектуальной собствен- ности : учебное пособие для магистратуры / А. К. Жарова ; под общ. ред. С. В. Мальцевой. – М. : Юрайт, 2011. – 372 с. 14. Касап, В. А. Патентно-информационная деятельность в библио- теке : учебное пособие для вузов / В. А. Касап. – Минск : БГУКиИ, 2010. – 104 с. 15. Конов, Ю. П. Цена интеллектуальной собственности : учеб. для вузов / Ю. П. Конов, Л. П. Гончаренко. – М. : Альфа-Пресс, 2010.– 315 с. 16. Кудашов, В. И. Исследование патентной чистоты объектов техники : практическое пособие / В. И. Кудашов, Р. А. Решто. – Минск : НЦИС, 2007. – 102 с. 17. Кулик, И. И. Менеджмент интеллектуальной собственности : учебно-методическое пособие / И. И. Кулик, В. И. Кулик, А. И. Ку- лик. – Минск : Частный институт управления и предприниматель- ства, 2010.– 126 с. 18. Нечепуренко, Ю. В. Управление интеллектуальной собствен- ностью в научно-образовательной сфере / Ю. В. Нечепуренко. – Минск : БГУ, 2009. – 230 с. Нормативные правовые акты 19. Об авторском праве и смежных правах : Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З // Национальный реестр право- вых актов Республики Беларусь. – 2011. – № 60. – 2/1799. 20. О патентах на изобретения, полезные модели и промышлен- ные образцы : Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. 64 № 160-З // Национальный реестр правовых актов Республики Бела- русь. – 2003. – № 1. – 2/909. 21. О географических указаниях : Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 127-З (ред. от 04.01.2010) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2010. – № 17. – 2/1661. 22. О товарных знаках и знаках обслуживания : Закон Республи- ки Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-ХII (ред. от 15.07.2009) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2009. – № 173. – 2/1596. 23. О правовой охране топологий интегральных микросхем : За- кон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 214-З (ред. от 04.01.2010) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2010. – № 17. – 2/1661. Электронные ресурсы 24. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС): http://www.wipo.int 25. Интернет-портал Европейского патентного ведомства: http://www.espacenet.com 26. Базы данных по международным товарным знакам, промыш- ленным образцам и базы данных патентно-ассоциируемой литера- туры: http://www.wipo.int/ipdl/en/search/pct/search-adv.jsp 4. Ведомство по патентам и товарным знакам США http://www.uspto.gov/web/menu/search.html 6. Республиканская научно-техническая библиотека Беларуси: http://www.rlst.org.by/; электронный каталог: http://www.rntbcat.org.by/ 7. Национальный центр интеллектуальной собственности Рес- публики Беларусь: http://www.belgospatent.org.by/ 8. Государственный комитет Республики Беларусь по науке и тех- нологиям: http://www.gknt.org.by 9. Республиканское унитарное предприятие «Белорусское автор- ское общество»: http://www.avtor.by/ 10. Евразийская патентная организация: http://www.eapo.org/ 11. Европейское патентное ведомство: http:// www.european- patent-office.org/